Licencja na niemieckie oprogramowanie bez podatku u źródła
Opłata za licencję na korzystanie z programów komputerowych nie jest należnością licencyjną w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
Programy komputerowe są odrębnym przedmiotem ochrony prawa autorskiego. Nie można ich utożsamiać z dziełami literackimi, artystycznymi lub naukowymi.
Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 8 listopada 2011 (III SA/Wa 613/11).
Sprawa dotyczyła interpretacji, której przedmiotem była kwestia opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, opłat licencyjnych uiszczanych na rzecz niemieckiego kontrahenta za korzystanie z programu komputerowego.
Podatnik twierdził, że w Polsce należności te nie będą opodatkowane. Argumentując, przytoczył definicję należności licencyjnych z art. 12 ust. 3 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej między Polską a RFN. Wynika z niej, że opłaty za korzystanie z oprogramowania komputerowego nie są należnościami licencyjnymi w rozumieniu tej umowy.
Powoływał się także na art. 3 ust. 2 umowy, zgodnie z którym przy jej stosowaniu,...
Archiwum Rzeczpospolitej to wygodna wyszukiwarka archiwalnych tekstów opublikowanych na łamach dziennika od 1993 roku. Unikalne źródło wiedzy o Polsce i świecie, wzbogacone o perspektywę ekonomiczną i prawną.
Ponad milion tekstów w jednym miejscu.
Zamów dostęp do pełnego Archiwum "Rzeczpospolitej"
ZamówUnikalna oferta